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醫(yī)院年度法律知識培訓總結

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醫(yī)院年度法律知識培訓總結

XX醫(yī)院

201*年度法律知識培訓總結

醫(yī)療安全與質(zhì)量貫穿在我們整個的醫(yī)療工作之中,衛(wèi)生部“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”的主題就是“持續(xù)改進質(zhì)量,保障醫(yī)療安全”,為增強了醫(yī)院員工的法律意識,讓大家樹立了正確的法律觀念,提升自我保護能力,進一步加強醫(yī)療安全管理工作,持續(xù)提高醫(yī)療服務水平,迎接等級醫(yī)院的評審,針對醫(yī)務人員進行在醫(yī)療安全、法律法規(guī)上的缺陷與不足我院分別于201*年5月和7月邀請專業(yè)律師,對全體醫(yī)務人員進行《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國侵權責任法》、《病歷書寫基本規(guī)范》等法律法規(guī)的教育與培訓。

專業(yè)律師以生動感人的例子向大家強調(diào)了法律的重要性,并結合案例作了醫(yī)療糾紛原因的分析,全體醫(yī)務人員對于醫(yī)療安全、法律法規(guī)教育與培訓,態(tài)度積極,熱情高昂、認真聽講、勤做筆記,對于臨床工作中涉及法律法規(guī)的相關敏感問題進行提問,每次培訓的簽到率均達95%以上。

通過組織學習培訓,全院醫(yī)務人員的法律意識不斷增強,醫(yī)療文書書寫質(zhì)量不斷提高,醫(yī)療安全與醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進,學法知責、依法盡責、全心全意為人民服務成為全院職工的共識。

擴展閱讀:事業(yè)單位法律知識總結

法的規(guī)范作用

指引作用:

這是指法律對個體行為的指引作用,包括確定的指引、有選擇的指引。確定指引一般是規(guī)定義務的規(guī)范所具有的作用,有選擇的指引一般是規(guī)定權利的規(guī)范所具有的作用。

法的指引作用可以分為確定的指引和有選擇的指引,下列哪些表述屬于有選擇的指引?()A.憲法規(guī)定,公民的人格尊嚴不受侵犯B.合同法規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以變更合同

C.刑法規(guī)定,故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑

D.民法通則規(guī)定,公民對自己的發(fā)明或者其他科技成果,有權申請領取榮譽證書,獎金或者其他獎勵【考點】法的確定指引和有選擇指引

【解析】(1)這是201*年國家司法考試試卷一第32題。(2)法的指引作用中的確定的指引,是指通過設置法律義務要求人們作出或不作出一定行為的指引;法的指引作用中的有選擇的指引,是指通過規(guī)定法律權利使人們在法所給定的權利范圍內(nèi)有選擇余地的指引。本題中B項所引述的合同法規(guī)定,D項所引述的民法通則規(guī)定,都是授權性規(guī)則,都屬于有選擇的指引。(3)A項所引述的憲法規(guī)定,從表面上看似乎是授權性規(guī)則,似乎屬于有選擇的指引;但實際上A項所引述的憲法規(guī)定,主要是強調(diào)公民人格尊嚴的不可侵犯性,可以視為禁止侵犯公民人格尊嚴的義務性規(guī)定,因而可以視為確定的指引。(4)關于C項所引述的刑法規(guī)定是否屬于有選擇的指引,則是需要認真斟酌的。標準答案將其列為有選擇的指引,然而,我們認為,C

項是不能視為有選擇的指引的,因為有選擇的指引,針對的是主體的行為而不是某種制度,就是說可以針對主體的行為作出選擇,而不可以對制度本身加以選擇。在C項中,被規(guī)制的主體是故意殺人者,對他究竟是處以死刑、無期徒刑還是10年以上有期徒刑,取決于他的犯罪事實,如犯罪情節(jié)或惡性程度,而不是取決于法官自己的選擇。(5)但由于司法考試是國家舉

辦的考試,答案以公布的標準答案為準,故本題還是要選BCD.

評價作用:這是法作為尺度和標準對他人的行為的作用。

教育作用:這是對一般人的行為的作用,包括正面教育和反面教育。預測作用:這是對當事人雙方之間的行為的作用。強制作用:這是對違法犯罪者的行為的作用。

法的社會作用

維護統(tǒng)治階級方面的作用

主要表現(xiàn)在調(diào)整統(tǒng)治階級和被統(tǒng)治階級的關系,調(diào)整統(tǒng)治階級和同盟者之間的關系,調(diào)整統(tǒng)治階級內(nèi)部之間的關系。維護社會公共利益,執(zhí)行社會公共事務方面的作用

法律事實,就是法律規(guī)定的、能夠引起法律關系產(chǎn)生、變更和消滅的現(xiàn)象。法律事實的一個主要特征,它必須符合法律規(guī)范邏輯

結構中假定的情況。只有當這種假定的情況在現(xiàn)實生活中出現(xiàn),人們才有可能依據(jù)法律規(guī)范使法律關系得以產(chǎn)生、變更和消滅。如結婚產(chǎn)生夫妻間權利和義務關系,結婚即為法律事實;死亡引起婚姻法律關系的消亡、繼承法律關系的產(chǎn)生,死亡。

法律責任的構成要件:【主體】【過錯】【違法行為】【損害事實】【因果關系】

法律原則的分類

1.按照法律原則產(chǎn)生的基礎不同,可以把法律原則分為公理性原則和政策性原則。

2.按照法律原則對人的行為及其條件之覆蓋面的寬窄和適用范圍大小,可以把法律原則分為基本原則和具體原則。3.按照法律原則設計的內(nèi)容和問題不同,可以把法律原則分為實體性原則和程序性原則!吨腥A人們共和國憲法》

第一條中華人民共和國是工人階級領導的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。社會主義制度是中華人民共

和國的根本制度。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度.

人民代表大會制度是中國人民民主專政的政權組織形式,是中國的根本政治制度。

行政裁決是指行政機關或法定授權的組織,依照法律授權,對當事人之間發(fā)生的、與行政管理活動密切相關的、與合同無關的民事糾紛進行審查,并做出裁決的具體行政行為。

《民法通則》基本原則

第一條為了保障公民、法人的合法的民事權益,正確調(diào)整民事關系,適應社會主義現(xiàn)代化建設事業(yè)發(fā)展的需要,根據(jù)憲法和我國實際情況,總結民事活動的實踐經(jīng)驗,制定本法。

第二條中華人民共和國民法調(diào)整平等主體的公民之間、法人之間、公民和法人之間的財產(chǎn)關系和人身關系。

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第三條當事人在民事活動中的地位平等。

第四條民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。第五條公民、法人的合法的民事權益受法律保護,任何組織和個人不得侵犯。第六條民事活動必須遵守法律,法律沒有規(guī)定的,應當遵守國家政策。

第七條民事活動應當尊重社會公德,不得損害社會公共利益,破壞國家經(jīng)濟計劃,擾亂社會經(jīng)濟秩序。

第八條在中華人民共和國領域內(nèi)的民事活動,適用中華人民共和國法律,法律另有規(guī)定的除外。本法關于公民的規(guī)定,適用于在中華人民共和國領域內(nèi)的外國人、無國籍人,法律另有規(guī)定的除外。

撤銷權,又稱廢罷訴權,是指債權人在債務人與他人實施處分其財產(chǎn)或權利的行為危害債權的實現(xiàn)時,得請求法院予以撤銷的權利。撤銷權為實體法上的權利;撤銷權為附屬于債權的撤銷權示意權利;撤銷權兼具形成權與請求權的性質(zhì)。

法律實施

法律實施,也叫法的實施,是指法在社會生活中被人們實際施行,包括執(zhí)法、司法、守法和法律監(jiān)督。法是一種行為規(guī)范,法在被制定出來后,付諸實施之前,只是一種書本上的法律,處在應然狀態(tài);法律的實施,就是使法律從書本上的法律變成行動中的法律,使它從抽象的行為模式變成人們的具體行為,從應然狀態(tài)到實然狀態(tài)。

法律實施是實現(xiàn)法的作用與目的的條件。法律實施與法的制定相對。法律本身反映了統(tǒng)治者或立法者通過法律調(diào)整社會關系的愿望與方法,反映了立法者的價值追求。法律實施是實現(xiàn)立法者目的、實現(xiàn)法律的作用的前提,是實現(xiàn)法的價值的必由之路,正如有的學者指出的,法律的生命在于它的實行。

法律適用

法律適用就是指在具體的法律事實出現(xiàn)后,通過將其歸入相應的抽象法律事實,然后根據(jù)該法律規(guī)范關于抽象法律關系之規(guī)定,進而形成具體的法律關系和法律秩序

法律執(zhí)行

廣義上是指國家機關及其公職人員,在國家和公共事務管理中依照法定職權和程序,貫徹和實施法律的活動。狹義上則是指國家行政機關執(zhí)行法律的活動,也被稱為行政執(zhí)法。

法律遵守

國家機關、社會組織和公民個人依照法律規(guī)定行使權力和權利以及履行職責和義務的活動。在社會主義國家,一切組織和個人都是守法的主體。我國《憲法》明確規(guī)定:“一切國家機關和武器力量、各政黨和各社會團體、各社會團體、各企業(yè)事業(yè)組織都必須遵守憲法和法律!薄叭魏喂裣碛袘椃ê头梢(guī)定的權利,同時必須履行憲法和法律規(guī)定的義務!

基層群眾性自治組織是指居民委員會和村民委員會

我國現(xiàn)階段的經(jīng)濟制度是:以公有制經(jīng)濟為主體,多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展。公有制是社會主義的根本經(jīng)濟特征,是社會主義經(jīng)濟制度的基礎。

公有制經(jīng)濟包括:國有經(jīng)濟、集體經(jīng)濟、混合所有制經(jīng)濟中的國有成分和集體成分。

民法的調(diào)整對象是指民法所調(diào)整的各種社會關系,平等主體之間的社會關系、人身關系。民法所調(diào)整的社會關系包括財產(chǎn)關系、人身關系和兼有財產(chǎn)、人身二重性質(zhì)的知識產(chǎn)權關系。

【財產(chǎn)關系】以商品經(jīng)濟為基礎的財產(chǎn)所有和財產(chǎn)流轉(zhuǎn)關系,一般具有平等自愿和等價有償?shù)男再|(zhì)。

【人身關系】是人們在社會生活中形成的具有人身屬性,與主體的人身不可分離的、不是以經(jīng)濟利益而是以特定精神利益為內(nèi)容的社會關系。特點:1.主體地位平等;2.與人身不可分離;3.不直接體現(xiàn)財產(chǎn)利益;4.民法確認人身關系,用民事方

法保護人身關系

新設合并

是指兩個或兩個以上的公司合并后,成立一個新的公司,參與合并的原有各公司均歸于消滅的公司合并。新設合并可以通過以下兩種方式進行:

1、由新設公司以傾向資金購買部分參與合并公司的資產(chǎn)或股份,該部分參與合并公司的股東喪失其股東資格,剩余股東持有新設公司發(fā)行的股份,成為新設公司的股東;

2、新設公司發(fā)行新股,消失各公司的股份可以全部轉(zhuǎn)化為新公司的股份,成為新設公司的股東。在新設合并中,新設立的公司具有新的公司名稱,但對消失各公司的全部資產(chǎn)和負債概括承受。

從法律形式上講,它表現(xiàn)為“甲公司+乙公司=丙公司”,丙公司新設立的法人企業(yè),甲、乙公司則喪失其法人資格。如果丙公司以支付現(xiàn)金或其他資產(chǎn)的方式合并甲、乙公司,則甲、乙公司的原所有者無權參與丙公司的經(jīng)營管理,也無權分享丙公司以后實現(xiàn)的稅后利潤;

2

但如果丙公司采取向甲、乙公司發(fā)行股票以換取原甲、乙公司股票,并將其注銷的方式,則甲、乙公司原股東成為丙公司的股東,這些股東與丙公司存在投資與被投資的關系,且可以參與丙公司的管理,分享其實現(xiàn)的稅后利潤,但一般已喪失對原企業(yè)的控制權。1996年上海著名的兩家證券公司申銀和萬國組成申銀萬國證券公司,就屬典型的新設合并。

吸收合并

是指兩個或兩個以上的公司合并后,其中一個公司吸收其他公司而繼續(xù)存在,而剩余公司主體資格同時消滅的公司合并。合并方(或購買方)通過企業(yè)合并取得被合并方(或被購買方)的全部凈資產(chǎn),合并后注銷被合并方(或被購買方)的法人資格,被合并方(或被購買方)原持有的資產(chǎn)、負債,在合并后成為合并方(或購買方)的資產(chǎn)、負債。

吸收合并可以通過以下兩種方式進行:

1、吸收方以傾向資金購買被吸收方的全部資產(chǎn)或股份,被吸收方以所得貨幣資金付給原有公司股東,被吸收方公司股東因此失去其股東資格。

2、吸收方發(fā)行新股以換取被吸收方的全部資產(chǎn)或股份,被吸收公司的股東獲得存續(xù)公司(吸收方)的股份,從而成為存續(xù)公司的股東。存續(xù)的公司仍保持原有的公司名稱,并對被吸收公司全部資產(chǎn)和負債概括承受。

吸收合并:又稱兼并,是指兩個或兩個以上的企業(yè)合并成為一個單一的企業(yè),其中一個企業(yè)保留法人資格,其他企業(yè)的法人資格隨著合并而消失

從法律形式上講,吸收合并可表現(xiàn)為“甲公司+乙公司=甲公司”,也就是經(jīng)過合并,甲公司作為實施合并的企業(yè)仍具有法人地位,但乙公司作為被并企業(yè)已喪失法人地位,成為甲公司的一部分,即甲公司兼并了乙公司。合并時,如果甲公司采用現(xiàn)金或其他資產(chǎn)支付方式進行合并,乙公司的原所有者就被甲公司的經(jīng)營管理,也無權享合并后甲公司實現(xiàn)的稅后利潤;但如果甲公司以發(fā)行股票的方式實施合并,則乙公司原所有者成為合并后甲公司的股東,可繼續(xù)參與對合并后甲公司的管理,并分享其所實現(xiàn)的稅后利潤,但一般對合并后的甲公司無控制權。

吸收合并法律程序完成后,公司內(nèi)部整合還需要做好多方面的工作。

主要包括機構設置調(diào)整、重疊崗位人員安排、業(yè)務流程調(diào)整、財務管理體系調(diào)整等。

新設分立

又稱解散分立。指一個公司將其全部財產(chǎn)分割,解散原公司,并分別歸入兩個或兩個以上新公司中的行為。在新設分立中,原公司的財產(chǎn)按照各個新成立的公司的性質(zhì)、宗旨、業(yè)務范圍進行重新分配組合。同時原公司解散,債權、債務由新設立的公司分別承

受。新設分立,是以原有公司的法人資格消滅為前提,成立新公司。

派生分立

是指一個公司按照法律規(guī)定的條件和程序,將其部分資產(chǎn)或營業(yè)進行分離,另設一個或數(shù)個新的公司或分支機構,原有公司繼續(xù)存在的公司分立形式。

從廣義上看,公司派生分立,可以通過以下兩種方式進行:一種是將原公司劃分為兩個或兩個以上彼此獨立,且都具有法人資格的法律主體,同時,對原公司的財產(chǎn)和債權債務進行明確的劃分,然后由彼此的各公司按照分立協(xié)議,分別承受各自應承受的部分;另一種是將原公司劃分為兩個或兩個以上相對獨立,但具有同一法人資格的法律主體,對原公司的財產(chǎn)和債權債務只進行必要的劃分,表面上對原公司的財產(chǎn)和債權債務是由原公司和新設公司按照公司分立協(xié)議分別承受,實質(zhì)上原公司的財產(chǎn)和債權債務是由原公司和新設公司共同承受。從狹義上看,公司派生分立僅指以第一種方式進行的公司分立。我國《公司法》規(guī)范的是狹義上的公司派生分立。

雙方代理

又稱同時代理,是指一個代理人同時代理雙方當事人的民事行為的情況,即一個人既作為賣方的代理人又作為買方的代理人。

自己代理行為

指代理人以被代理人名義與自己實施的民事行為。

這種行為是代理行為,且是明顯的濫用代理權,有違代理的本質(zhì)特征和誠實信用原則,應該被禁止。

其法理在于:合同仍雙方法律行為,當事人都追求自身利益的最大化;而在自己代理或雙方代理訂立的合同,是代理人的單方行為,很難避免發(fā)生代理人為自己利益而犧牲被代理人利益,或損害一方或雙方利益的情況。所以,其原則上被各國法所禁止。

這種行為是代理行為,基本是是無效,但是有例外即:自己代理與雙方代理訂立的合同若事后得到被代理人的追認,其法律后果歸屬于被代理人,應為有效。

無權代理

在沒有代理權的情況下以他人名義實施的民事行為的現(xiàn)象。可見,無權代理并非代理的種類,而只是徒具代理的表象卻因其欠缺代理

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權而不產(chǎn)生代理效力的行為。無權代理有廣義和狹義之分。廣義的包括表見代理和表見代理以外的無權代理。狹義的僅指表見代理以外的無權代理。在中國,無權代理一般指后者,即沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后所進行的代理。

單方法律行為指基于當事人一方的意思表示就可以發(fā)生法律效力的民事法律行為。即這種法律行為僅憑一方的意思表示而無需得到對方同意的意思表示,便可成立的法律行為。單方法律行為的成立條件可以是向?qū)Ψ疆斒氯嗣鞔_表示。訂立遺囑、放棄繼承權、撤銷委托代理、免除債務、追認無權代理等行為,皆屬于單方法律行為。贈與行為為雙方法律行為。

雙方法律行為指基于雙方當事人的意思表示一致才能夠發(fā)生法律效力的民事法律行為。

諾成法律行為,是指雙方當事人意思表示一致即可成立的民事法律行為。如買賣、租賃、承攬等合同行為都是諾成性行為。實踐法律行為,又稱要物行為,是指除雙方當事人意思表示一致以外,還須交付標的物始成立的民事法律行為。如絕大多數(shù)

的贈予行為就是一種典型的實踐性行為。

委托代理,是指代理人的代理權根據(jù)被代理人的委托授權行為而產(chǎn)生。因委托代理中,被代理人是以意思表示的方法

將代理權授予代理人的,故又稱“意定代理”或“任意代理”。

【追認權】從法律后果上說,追認權的行使結果是使效力待定的民事法律行為變成有效的民事法律行為,本人的追認具有溯及力,一經(jīng)追認,其效力待定的行為自始有效,使未經(jīng)授權的效力待定行為與效力確定行為具有相同的法律后果。從而使本人承擔民事

責任。

【訴訟時效】是指民事權利受到侵害的權利人在法定的時效期間內(nèi)不行使權利,當時效期間屆滿時,人民法院對權利人的權利

不再進行保護的制度。

【一般訴訟時效】我國民事訴訟的一般訴訟時效為二年!咎貏e訴訟時效】

一、短期時效。短期時效指訴訟時效不滿兩年的時效。我國《民法通則》第136條規(guī)定:“下列時效為一年:1、身體受到傷害

要求賠償?shù)模?、出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的;3、延付或拒付租金的;4、寄存財物被丟失或被損壞的!

二、長期訴訟時效。長期訴訟時效是指訴訟時效在兩年以上二十年以下的訴訟時效。

《環(huán)境保護法》第42條“因環(huán)境污染損害賠償提起訴訟的時效期間為3年,從當事人知道或者應當知道受到污染損害起時計算。”及《海商法》第265條“有關船舶發(fā)生油污損害的請求權,時效期間為三年,自損害發(fā)生之日起計算;但是,在任何情況下時效期間不得超過從造成損害的事故發(fā)生之日起六年!币(guī)定訴訟時效為3年

《合同法》第129條“第一百二十九條因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議提起訴訟或者申請仲裁的期限為四年,自當事人知道或者應當知道其權利受到侵害之日起計算。因其他合同爭議提起訴訟或者申請仲裁的期限,依照有關法律的規(guī)定!,訴訟時效為4年。

三、最長訴訟時效。最長訴訟時效為二十年。

我國《民法通則》第137條規(guī)定“從權利被侵害之日起超過二十年,人民法院不予保護”。根據(jù)這一規(guī)定,最長的訴訟時效的期間是從權利被侵害之日起計算,權利享有人不知道自己的權利被侵害,時效最長也是二十年,超過二十年,人民法院不予保護。

時效具有強制性,任何時效都由法律、法規(guī)強制規(guī)定,任何單位或個人對時效的延長、縮短、放棄等約定都是無效的。

特定物之債和種類物之債

種類物是可以替代的。比如說大米、蘋果、貨幣等等,這些東西的債就叫種類物之債。特定物具有不可替代性,是獨一無二的,所以叫特定物。比如說一棟商品樓其中的一套房子,這套房子在位置、空間上只有這一個,沒有第二套房子和他是一模一樣的,這套房子就是特定物。

有時候種類物是可以轉(zhuǎn)化為特定物的。比如說你想買某個品牌某個型號的手機,這時這個手機有很多,是種類物,你看中了其中的一個。結果錢不夠。你給售貨員說我就要這個手機你給我留著,我去買。走的時候給這個手機上掛了個手機鏈,這時這個手機就是特定物了,因為你已經(jīng)給它具體化了。

孳息是與原物相對而言的,是指由原物而產(chǎn)生的物。孳息包括天然孳息與法定孳息。

天然孳息是指依物的自然屬性而產(chǎn)生的物,如母牛所生的牛犢,果樹上所產(chǎn)出的果實,土地上所生產(chǎn)的糧食,都為天然孳息。法定孳息是指依一定的法律關系由原物所生的物,例如,房屋出租所得的租金,依股本金所得的股息,即為法定孳息。

法定孳息與天然孳息的區(qū)別就在于,前者須依一定的法律關系才能取得,而在此法律關系中,有權取得孳息者須履行相應的義務;而后者是基于物的天性所得,取得人并不以履行一定的民事義務為前提。法定孳息一般只能為須履行相應

義務的人取得

本位繼承

“代位繼承”的對稱。由法定繼承人本人于其所在的繼承順序直接取得被繼承人遺產(chǎn)的繼承。被繼承人的子女是被繼承人的本位繼承人。當被繼承人死亡時,如果被繼承人的子女尚生存,則由被繼承人的子女本位繼承被繼承人的遺產(chǎn)。如果被繼承人的子女已經(jīng)先于被繼承人死亡,其對被繼承人遺產(chǎn)的應繼份額,則由其晚輩直系血親代位繼承。代位繼承的輩數(shù)不限。

代位繼承

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代位繼承是和本位繼承相對應的一種繼承制度,是法定繼承的一種特殊情況。它是指被繼承人的子女先于被繼承人死亡時,由被繼承人子女的晚輩直系血親代替先死亡的長輩直系血親繼承被繼承人遺產(chǎn)的一項法定繼承制度,又稱間接繼承、承租繼承。先于被繼承人死亡的繼承人,稱被代位繼承人,簡稱被代位人。代替被代位人繼承遺產(chǎn)的人稱代位繼承人,簡稱代位人。代位人代替被代位人繼承遺產(chǎn)的權利,叫代位繼承權。

違約責任,是合同當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時,依法產(chǎn)生的法律責任。在現(xiàn)在合同法上,違約責任僅

指違約方向守約方承擔的財產(chǎn)責任,與行政責任和刑事責任完全分離,屬于民事責任的一種。

侵權責任是指民事主體因?qū)嵤┣謾嘈袨槎鴳袚拿袷路珊蠊。侵權責任是任何人都對他人承擔這樣一種義務,即不因為自己的錯誤(過錯)行為而侵害了他人的合法權益,否則即能構成侵權行為,要對受害方承擔責任。侵權行為基本上都是違法行為。

從構成要件區(qū)分,侵權行為可分為一般侵權行為與特殊侵權行為。

一般侵權行為是指行為人有過錯直接致人損害,因此適用民法上的一般責任條款的行為。這是最常見的侵權行為,例如行為人故意損壞他人財產(chǎn),故意損傷他人身體等。

特殊侵權行為指行為雖無過錯,但他人的損害確系與行為人有關的行為、事件或特別原因所致,因此適用民法上的特別責任條款或民事特別法的規(guī)定應負民事責任的行為。

《民法通則》規(guī)定了以下幾種特別侵權行為:

(1)國家或者國家機關工作人員在執(zhí)行職務中,侵犯公民、法人的合法權益造成損害;(2)因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成他人財產(chǎn)、人身損害;

(3)從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、放射性、高速運輸工具等對周圍環(huán)境有高度危險的作業(yè)造成他人損害;(4)違反國家保護環(huán)境防止污染的規(guī)定,污染環(huán)境造成他人損害;

(5)在公共場所、道旁或者通道上挖坑、修繕安裝底下設施等,沒有設置明顯標志和采取安全措施造成他人損害;(6)建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發(fā)生倒塌、脫落、墜落造成他人損害;

(7)飼養(yǎng)的動物造成他人損害。侵權民事責任的一般構成要件包括主觀要件和客觀要件?陀^要件指要有侵權損害事實,加害行為的違法性,違法行為與損害結果之間有因果關系。主觀要件指行為需有行為能力,行為人主觀上有過錯。對于特殊侵權的民事責任,則實行無過錯原則。即不管行為人主觀上是否有過錯,只要其行為造成損害結果的,均要承擔民事責任。

締約過失責任是指在合同訂立過程中,一方因違背其依據(jù)的誠實信用原則所產(chǎn)生的義務,而致另一方的信賴利益的損失,并應承擔損害賠償責任。它是一種新型的責任制度,具有獨特和鮮明的特點:只能產(chǎn)生于締約過程之中;是對依誠實信用原

則所負的先合同義務的違反;是造成他人信賴利益損失所負的損害賠償責任;是一種彌補性的民事責任。

要約是當事人一方向?qū)Ψ桨l(fā)出的希望與對方訂立合同的意思表示。發(fā)出要約的一方稱要約人,接收要約的一方稱受要約人。要約的撤回和撤銷

要約的撤回,是指要約人在發(fā)出要約后,于要約到達受要約人之前取消其要約的行為。合同法第17條規(guī)定:

要約可以撤回。撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者同時到達受要約人。在此情形下,被撤回的要約實際上是尚未生效的要約。倘若撤回的通知于要約到達后到達,而按其通知方式依通常情形應先于要約到達或同時到達,其效力如何?我國合同法未作規(guī)定。依誠實信用原則,在此情況下,相對人應當向要約人發(fā)出遲到的通知,相對人怠于為通知且其情形為要約人可得而知者,其要約撤回的通知視為未遲到。

要約的撤銷,是指在要約發(fā)生法律效力后,要約人取消要約從而使要約歸于消滅的行為。要約的撤銷不同于要約的撤回(前者發(fā)生于生效后。后者發(fā)生于生效前)。合同法第18條規(guī)定:要約可以撤銷。撤銷要約的通知應當在受要約人發(fā)出承諾通知之前到

達受要約人。第

19條規(guī)定:有下列情形之一的,要約不得撤銷:(1)要約人確定了承諾期限或者以其他方式明示要約不可撤銷;(2)受

要約人有理由認為要約是不可撤銷的,并且已經(jīng)為履行合同做了準備工作。

二者的區(qū)別僅在于時間的不同,在法律效力上是等同的。要約的撤回是在要約生效之前為之,即撤回要約的通知

應當在要約到達受約人之前或者與要約同時到達受要約人;而要約的撤銷是在要約生效之后承諾作用之前而為之,即撤銷要約的通知應當在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達受要約人。

募集設立又稱“募股設立”或“漸次設立”,是指發(fā)起人認購公司首期發(fā)行的部分股份,其余部分通過向社會公開募集而組建股份有限公司的方式。

股東大會行使下列職權:

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2、選舉和更換董事,決定有關董事的報酬。

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項,審議批準董事會的報告。4、審議批準監(jiān)事會的報告:審議批推公司的年度財務預算方案、決算方案。5、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。7、對公司發(fā)行債券做出決議。

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8、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議(本項為有限責任公司股東會議特有的職權)。9、對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議。

10、修改公司章程,以及公司章程規(guī)定需由股東大會決定的事項。

普通合伙企業(yè)由普通合伙人組成,合伙人對合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任。刑法上的認識錯誤可分為兩種:法律上的認識錯誤和事實上的認識錯誤。

法律上的認識錯誤,指行為人對自己行為的法律性質(zhì)發(fā)生誤解。表現(xiàn)為三種情況:“假想非罪”。行為在法律上規(guī)定為犯罪,而行為人誤認為不是犯罪!凹傧敕缸铩。行為在刑法上并沒有規(guī)定為是犯罪,而行為人誤以為是犯罪。行為人對自己犯罪行為的罪名和罪行輕重發(fā)生誤解。

事實上的認識錯誤,是指行為人對與自己行為有關的事實情況有不正確的理解。

1.客體錯誤,指行為人預想侵犯的對象與實際侵犯的對象在法律性質(zhì)上不同(分屬不同的犯罪構成)。例如甲竊取了乙的提包,回家

后打開提包發(fā)現(xiàn)里面還有一支手槍。甲竊取提包通常只有盜竊普通財物的故意,而事實上發(fā)生了竊取槍支的結果。因為槍支屬于《刑法》第127條盜竊槍支罪的對象;而財物屬于《刑法》第264條盜竊罪對象;分屬不同的犯罪構成,體現(xiàn)了不同的客體:公共安全和財產(chǎn)權,因此甲發(fā)生的事實錯誤不僅僅是具體對象的錯誤而是客體錯誤?腕w錯誤阻卻行為人對錯誤的事實承擔故意的罪責。甲僅在盜竊罪的限度內(nèi)承擔罪責,對誤盜槍支的事實不承擔故意的罪責。甲僅能成立盜竊罪。不過,甲如果將該槍持有,可成立非法持有槍支罪。

2.對象錯誤,指行為人預想侵犯的對象與行為人實際侵犯的對象在法律性質(zhì)上是相同的(屬于同一構成要件)。例如,甲欲殺乙,卻誤認丙為乙而殺死了丙。甲預想侵犯的對象是乙;實際侵犯的對象是丙。由于乙和丙都是人,同屬于《刑法》第232條規(guī)定的故意殺人罪的對象,甲無論是殺了丙或殺了乙,都是剝奪他人的生命,都沒有超出故意殺人罪犯罪構成之對象的范圍,也沒有使犯罪客體的性質(zhì)發(fā)生變化。因此,甲仍然構成故意殺人罪既遂?梢姡鶕(jù)法定符合說,對象錯誤對行為的性質(zhì)沒有影響。例如甲、乙等人夜晚在某居民小區(qū)尋釁滋事,遭該小區(qū)保安的追趕。甲在奔逃中感覺背后有保安追趕上來,甲拔刀轉(zhuǎn)身朝后面的身影刺去,結果刺死了緊隨其后的同伙乙。法院判決甲某構成故意殺人罪既遂。(對本案甲某行為認定為既遂,意味著認定甲某對同伙乙某死亡結果成立故意)

在適用法定符合說認定這種錯誤的場合,甲對乙死亡結果事實上的心態(tài)是故意還是過失的,已經(jīng)無關緊要。

如果行為人預想侵犯的對象與實際侵犯的對象在法律性質(zhì)上部分相同部分不同的。行為人只就相同的部分承擔故意罪責,對不同的部分不承擔故意罪責。

3.手段錯誤,指行為人對犯罪手段發(fā)生誤用,如甲本想使用毒藥殺害張三,但因為誤認而錯用了一種無毒的藥物(手段不能犯未遂)。這種錯誤不影響罪過的性質(zhì)。因為該種錯誤并未造成任何非預想的犯罪結果,故從主觀方面講不成其為問題。成為問題的是客觀方面,這種客觀上的“不能犯”是否應當做為犯罪處理?

4.行為偏差,又叫做目標打擊錯誤、打擊錯誤,指行為人預想打擊的目標與實際打擊的目標不一致。如甲欲殺張三,朝張三射擊卻擊中張三身旁的李四。從現(xiàn)象看,這也是對象錯誤,但它不是因為辨認錯誤,而是因為行為本身的誤差(槍法不準)。這是一種客觀行為錯誤而不是主觀認識錯誤。對行為誤差一般也采取法定符合說,即適用對象辨認錯誤的認定方法解決。假如預想打擊的目標與(因行為偏差)實際打擊的目標在法律規(guī)定的范圍內(nèi)一致,不妨害行為人對誤擊的目標承擔故意罪責;假如在法律規(guī)定的范圍內(nèi)不一致,則阻卻對誤擊的目標承擔故意罪責。

5.因果關系錯誤,指行為人對自己行為和所造成的結果之間因果關系的實際情況發(fā)生誤認。(1)行為造成了預定的結果,但誤以為沒有造成該結果;(2)行為沒有實際造成預定的結果,但誤以為造成了該結果;(3)知道行為已經(jīng)造成了預定的結果,但對造成結果的原因有誤解。這三種情形的錯誤對罪責均不發(fā)生影響。

想象競合犯也稱觀念的競合、想象的數(shù)罪,是指基于一個罪過,實施一個犯罪行為,同時侵犯數(shù)個犯罪客體,觸犯數(shù)個罪名的情

況。例如行為人甲欲殺死某乙,開槍后不僅致乙死亡,而且又致乙身旁的丙輕傷,就屬于想象競合犯。

背叛國家罪是指勾結外國或者境外機構、組織、個人,危害中華人民共和國的主權、領土完整和安全的行為。

分裂國家罪,是指組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統(tǒng)一,或者與境外的機構、組織、個人相勾結,組織、策劃、實施分裂

國家、破壞國家統(tǒng)一的行為。

放火罪:是指故意放火焚燒公私財物,危害公共安全的行為。公共安全是指多數(shù)人的生命、健康和公私財產(chǎn)的安全。破壞公共安

全的行為是指故意或過失危害不特定多數(shù)人生命健康和重大公私財產(chǎn)安全的行為。

公訴案件不得調(diào)解,自訴案件可以調(diào)解。

主刑分為以下五種:管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑和死刑

直接故意:行為人明知自己的行為必然或者可能發(fā)生危害社會的結果,并且希望危害結果的發(fā)生以及明知必然發(fā)生危害結果而放任結果發(fā)生的心理態(tài)度。又可分為兩種情況,即明知可能和明知必然。

間接故意:行為人明知自己的行為可能發(fā)生危害社會的結果,并且放任這種結果發(fā)生的心理態(tài)度。所謂放任,是指行為人對于

危害結果的發(fā)生,雖然沒有希望、積極地追求,但也沒有阻止、反對,而是放任自流,聽之任之,任憑、同意它的發(fā)生。

間接故意包括三種情況

(1)為了追求一個合法的目的而放任一個危害社會的結果發(fā)生

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(2)為了追求一個非法的目的而放任另一個危害社會的結果的發(fā)生(3)在突發(fā)性案件中不計后果,動輒捅刀子的情形。

直接故意和間接故意的區(qū)別

(1)認識因素有所不同,直接故意包括明知可能和明知必然兩種情況,間接故意只有明知可能一種情形;

(2)對危害結果發(fā)生的意志因素明顯不同。間接故意是放任結果發(fā)生,即聽之任之、滿不在乎,容認、同意危害結果的發(fā)生;直接故意的意志因素是希望結果發(fā)生或明知道必然發(fā)生的情況下放任結果發(fā)生。

(3)特定危害結果發(fā)生與否,對兩種故意及其支配之下的行為定罪的意義也不同;(4)直接故意的主觀惡性大于間接故意。

犯罪中止

(一)行為人主觀上具有中止犯罪的決意。行為人在客觀上能夠繼續(xù)犯罪和實現(xiàn)犯罪結果的情況下,自動作出的不繼續(xù)犯

罪或不追求犯罪結果的選擇。首先,行為人明確認識到自己能夠繼續(xù)犯罪或?qū)崿F(xiàn)犯罪結果;其次,中止行為的實施是行為人自動作出的選擇;再次,中止犯罪的決意必須是完全的、無條件的、徹底的,不是部分的、有條件的或暫時的。中止犯罪的主觀原因,有的是懼怕受到刑罰的懲罰;有的是由于他人的勸說而改變了原來的犯罪意圖;有的是良心發(fā)現(xiàn),幡然悔悟,改變了自己的犯罪意圖;有的則出于對被害人的憐憫,轉(zhuǎn)而防止犯罪結果的出現(xiàn)。犯罪中止的主觀原因,不影響犯罪中止的成立。

(二)行為人客觀上實施了中止犯罪的行為。第一,中止行為是停止犯罪的行為,是使正在進行的犯罪中斷的行為。第二,中止行為既可以作為的形式實施,也可以不作為的形式實施。第三,中止行為以不發(fā)生犯罪結果為成立條件,但這種結果,是行為人主觀追求的和行為所必然導致的結果。

(三)犯罪中止必須發(fā)生在犯罪過程中,而不能發(fā)生在犯罪過程之外。這里的犯罪過程,包括預備犯罪的過程、實行犯罪的過程與犯罪結果發(fā)生的過程。不在這些過程之內(nèi)實施的行為,不屬于犯罪中止行為。

(四)犯罪中止必須是有效地停止了犯罪行為或者有效地避免了危害結果。

過于自信的過失:是指已經(jīng)預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結果,但輕信能夠避免,以致發(fā)生這種結果的心理態(tài)度。過于

自信的過失被稱為有認識的過失。行為人已經(jīng)預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結果,同時又輕信能夠避免危害結果,這就是過于自信過失的認識因素。已經(jīng)預見是事實,輕信能夠避免是行為人在已經(jīng)預見危害結果的同時還實施該行為的主觀原因。輕信能夠避免,是指在預見到結果可能發(fā)生的同時,又憑借一定的主客觀條件,相信自己能夠避免結果的發(fā)生,但所憑借的主客觀條件并非真實可靠。

疏忽大意的過失:行為人應當預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結果,因為疏忽大意而沒有預見,以致發(fā)生了這種危害結果

的心理態(tài)度。又稱無認識過失,“不意誤犯謂之失”。

犯罪客觀方面是指《刑法》規(guī)定的,說明行為的社會危害性,而為成立犯罪所必須具備的客觀事實特征。它包括危害行為和危害結果,犯罪的時間,地點。方法(手段)也是少數(shù)犯罪的必備條件。

犯罪客觀條件分為兩類:

一類是必要條件,即任何犯罪都必須必備的條件,如危害行為。

一類是選擇條件,即某些犯罪所必須必備的條件或者是對行為構成因素的特別要求。前者指危害結果,后者指包括時間,地點,方法(手段)。

只有“明顯”超過必要限度且造成重大損害的,才是防衛(wèi)過當

枉法仲裁罪,是指依法承擔仲裁職責的人員,在仲裁活動中故意違背事實和法律做出枉法裁決、情節(jié)嚴重的行為。

屬人原則:以人的國籍為標準,凡是本國人犯罪,不論是在本國領域內(nèi)還是在本國領域外,都適用本國刑法。

屬地原則:以地域為標準,凡是在本國領域內(nèi)犯罪,無論是本國人還是外國人,都適用本國刑法;反之,在本國領域外犯罪,都

不適用本國刑法。我國刑法第6條第1款規(guī)定:“凡在中華人民共和國領域內(nèi)犯罪的,除法律有特別規(guī)定的以外,都適用本法。”這是我國刑法關于刑法空間效力的基本原則。

保護原則:以保護本國利益為標準,凡侵害本國國家或者公民利益的,不論犯罪人是本國人還是外國人,也不論犯罪地在本國領

域內(nèi)還是在本國領域外,都適用本國刑法。

普遍原則:是指以保護國際社會的共同利益為標準,凡發(fā)生國際條約所規(guī)定的侵害國際社會共同利益的犯罪,不論犯罪人是本國

人還是外國人,也不論犯罪地在本國領域內(nèi)還是在本國領域外,都適用本國刑法。

訴訟權利義務的承擔

在民事訴訟進行過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)一些特殊原因,致使一方當事人無法繼續(xù)進行訴訟,此時,應當適用訴訟權利義務承擔的制度將該方當事人的訴訟權利義務轉(zhuǎn)移給案外人,由案外人承受原當事人的訴訟權利和義務,作為當事人繼續(xù)進行訴訟。

1.自然人權利義務的承擔

在民事訴訟中,如果出現(xiàn)自然人死亡的情況,則可能發(fā)生訴訟權利義務的承擔,但并非必然發(fā)生,根據(jù)案件的具體情況而定。自然人的民事案件不外乎兩種:其一,因債權債務關系引起的訴訟。如甲基于與乙之間的借款關系向人民法院起訴,要求乙償還借款期限已滿尚未歸還的1萬元錢。在這類訴訟中,自然人死亡產(chǎn)生權利義務承擔,即由其合法繼承人承受原當事人的訴訟權利義務。其二,因身份關系引起的訴訟。如甲的母親向人民法院起訴,要求甲每月向其支付贍養(yǎng)費500元。這類訴訟不發(fā)生權利義務承擔,這是因為一旦自然人死亡,

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其身份關系就自然滅失,基于身份關系而產(chǎn)生的糾紛案件自然也就無需再解決。

2.法人訴訟權利義務的承擔

法人的終止是引起法人訴訟權利義務承擔的原因,法人的終止通常包括法人的合并、分立、破產(chǎn)與撤銷。

給付之訴(申請對方履行義務,有執(zhí)行的意思)

一方當事人請求法院判令對方當事人履行一定民事義務之訴。給付之訴以請求履行的義務是否到期為標準,分為現(xiàn)在給付之訴和將來給付之訴。

特點:

一是當事人提起給付之訴的目的,在于請求法院判令對方當事人履行一定的民事義務。

二是給付之訴具有執(zhí)行性,即法院作出的給付判決生效后,負有義務的當事人必須按照判決的要求履行義務,否則法院將根據(jù)對方當事人的申請強制執(zhí)行。

區(qū)別

給付之訴具有執(zhí)行性,確認之訴不具有執(zhí)行性。給付之訴與確認之訴也有一定的聯(lián)系。首先,這兩種訴可以在同一案件中并存;其次,法院對確認之訴作出的肯定判決,對將來可能提起的與此有聯(lián)系的給付之訴具有預決性。

變更之訴:指當事人要求改變或消滅某種民事法律關系的訴訟。(我要法律變更一些已經(jīng)確認的關系)第一,當事人之間對某一民事法律關系的存在無爭議;第二,在法院作出的變更判決生效前,原法律關系仍然存在。變更之訴與確認之訴的顯著區(qū)別在于:在確認之訴中,當事人之間對是否存在某種民事法律關系有爭議,而需要法院加以明確;在變更之訴

中,當事人之間對現(xiàn)存的民事法律關系無爭議,而只是要求法院判決改變或者消滅這種民事法律關系。變更之訴與給付之訴存在一定的聯(lián)系,主要表現(xiàn)為兩種訴常常并存于同一個案件之中。在這種情況下,法院應將兩訴合并審理,并一同作出判決。

形成之訴(我要法律賦予我一些權利)

民法學概念,指某些形成權的行使,需要提其訴訟,由法院作成判決才能使法律關系發(fā)生、內(nèi)容變更或消滅,該類訴訟即為形

成之訴。

形成之訴,是依據(jù)判決使權利關系及法律關系發(fā)生變動之類型的訴訟。承認這種請求的判決被稱為形成判決,而使權利關系及法律關系發(fā)生變動的效力就是形成力,在觀念上這種判決并沒有相對應的強制執(zhí)行內(nèi)容,不過,諸如戶籍登記等廣義的執(zhí)行則另當別論,換言之,形成判決不具有“僅限于民事執(zhí)行法講義意義上”的強制執(zhí)行之內(nèi)容。

確認之訴(我要法律確認一些法律關系)

是指當事人要求人民法院確認某種法律關系存在或不存在的訴訟。確認之訴就是要求確認權利關系或法律關系之訴,承認這種請求的判決被稱為確認判決。

民事訴訟法特有的原則

(l)調(diào)解原則。(2)處分原則。(3)支持起訴原則。

支持起訴是指機關、社會團體、企事業(yè)單位對損害國家、集體或者個人民事權益的行為,可以支持受害人向人民法院起訴。支持起訴的限于侵權行為而產(chǎn)生的糾紛。(4)辯論原則。(5)財產(chǎn)保全。(6)先予執(zhí)行。(7)訴訟費用。

辯護職能是指針對犯罪嫌疑人或指控進行反駁,說明犯罪嫌疑或指控不存在、不成立,要求宣布犯罪嫌疑人、被告人無罪、罪輕

或者從輕、減輕、免除刑罰處罰得職能。

審判組織

指人民法院審判案件的組織形式。我國人民法院的審判組織有獨任庭、合議庭和審判委員會。

(一)獨任庭。獨任庭是指由審判員一人依法審判簡易案件的組織形式。獨任庭審判的案件是指事實清楚,權利義務關系明確、爭議不大的簡單的民事和輕微的刑事案件,這類案件法律規(guī)定由基層人民法院和它的派出法庭審理。獨任庭審判案件,同樣要依照法定的程序和制度進行。

另外,人民法院按特別程序?qū)徖淼陌讣x民名單案件或者重大、疑難的案件由審判員組成合議庭審判外,其他案件由審判員一人獨任審判。

(二)合議庭。合議庭是指由幾名審判人員集體審判案件的組成形式。合議庭由審判員三人以上(單數(shù))組成,一審案件除一部分簡易案件實行獨任審判外,其余的案件均由合議庭審判。二審案件和死刑復核案件全部由合議庭審判。合議庭是人民法院的基本審判組織。

(三)審判委員會。審判委員會是人民法院內(nèi)部對審判工作實行集體領導的組織。根據(jù)人民法院組織法規(guī)定,我國各級人民法院

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設立審判委員會。審判委員會是我國特有的一種審判組織形式,它不直接審判案件,其任務是總結審判經(jīng)驗,討論決定經(jīng)合議庭審理的重大的或者疑難的案件和其他有關審判工作的問題。地方各級人民法院審判委員會委員,由院長提請本級人大常委會任免。審委會會議由院長主持,本級人民檢察院檢察長可以列席。

徇私枉法罪,是指司法工作人員徇私枉法、徇情枉法,對明知是無罪的人而使他受追訴,對明知是有罪的人而故意包庇不使他

受追訴或者在刑事審判活動中故意違背事實和法律作枉法裁判的行為。觸犯本罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑;情節(jié)特別嚴重的,處十年以上有期徒刑。

民事、行政枉法裁判罪

民事、行政枉法裁判罪是指審判人員在民事、行政審判活動中,故意違背事實和法律作枉法裁判,情節(jié)嚴重的行為。

行為:民事、行政枉法裁判罪的行為是故意違背事實和法律,在民事、行政審判活動中作枉法裁判。這里的違背事實和法律,是指不忠于事實真相和不遵守法律規(guī)定。民事審判,指依法適用民事訴訟法審判案件的活動,包括民事案件、海事案件和經(jīng)濟案件的審判。行政審判,指適用行政訴訟法審判案件的活動,即行政案件的審判。裁判,包括判決、裁定和決定。枉法裁判是指該勝訴的判敗訴,該敗訴的判勝訴等。

回避機制刑訴民訴審判人員院長審判長審判委員會其他人員審判長審判人員院長檢察人員檢察長偵查人員公安機關負責人效力待定合同效力待定合同所謂效力待定合同,是指合同雖然已經(jīng)成立,但因其不完全符合有關生效要件的規(guī)定,因此其效力能否發(fā)生,尚未確定,一般須經(jīng)有權人表示承認才能生效。

可撤銷合同無效合同

無效合同是指合同無效,是自始確定、當然無效.自始無效是從合同成立時就無效;確定無效是確定無疑地無效,這與效力待定合同的效力由權利人確定不同;當然無效是指合同無效不以任何人主張和法院、仲裁機構的確定為要件。其特征大致有五種情況:

以欺詐脅迫的手段訂立

欺詐、脅迫損害國家利益簽訂立的合同

“欺詐”是指一方當事人故意欺騙他人而使他人陷入錯誤而與之訂可撤銷合同立合同的行為。欺騙他人的方法包括故意告知對方虛假情況或者故意隱瞞真實情況,目的是為了使對方當事人作出錯誤意思表示。

“脅迫”是一方當事人以將來要發(fā)生的損害或者以直接施加損害相威脅,而使對方當事人產(chǎn)生恐懼并與之訂立合同的行為。脅迫行為給對方當事人施加的一種威脅,這種威脅必須是非法的。

惡意串通損害他人利益

惡意串通的合同!皭阂獯ā笔侵负贤斒氯嗽诿髦蛘邞斨滥撤N行為將會損害國家、集體或者第三人利益的情況下而故意共同實施該行為。

以合法形式掩蓋非法目的

以合法形式掩蓋非法目的的合同。“以合法形式掩蓋非法目的”包括兩種情況:(1)指當事人通過實施合法的行為來達到掩蓋其非法的目的;(2)指當事人從事的行為在形式上是合法的,但在內(nèi)容上是非法的。

損害社會公共利益

損害社會公共利益的合同。這是合同法的公共利益原則的體現(xiàn)。公共利益是相對于個人利益而言的,它是指關系到全社會的利益,表現(xiàn)為某一社會應有的道鉆準則.

違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定

“法律"是指全國人民代表大會及其常務委員會頒布的法律,“行政法規(guī)”是國務院頒布的規(guī)章、命令、條例等行政法規(guī),“強制性規(guī)定”是強制的法律規(guī)范,它與“任意性法律規(guī)范”相對應,強制住法律規(guī)范分為義務性規(guī)范和禁止性規(guī)范,義務性規(guī)范是人們必須履行一定行為的法律規(guī)定,禁止性規(guī)范規(guī)定了人們不得從事某種行為。合同無論違反義務性規(guī)范還是禁止性規(guī)范都是無效的。

民法通則關于訴訟時效的規(guī)定

向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年,法律另有規(guī)定的除外。下列的訴訟時效期間為一年:(一)身體受到傷害要求賠償?shù)?(二)出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的;(三)延付或者拒付租金的;

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(四)寄存財物被丟失或者損毀的。

訴訟時效期間從知道或者應當知道權利被侵害時起計算。但是,從權利被侵害之日起超過二十年的,人民法院不予保護。有特殊情況的,人民法院可以延長訴訟時效期間。超過訴訟時效有什么法律后果?

超過訴訟時效即失去了勝訴權,但超過訴訟時效期間,當事人自愿履行的,不受訴訟時效限制。什么是訴訟時效的中止?什么是訴訟時效的中斷?

訴訟時效中止是指在訴訟時效進行期間,因發(fā)生法定事由阻礙權利人行使請求權,訴訟依法暫時停止進行,并在法定事由消失之日起繼續(xù)進行的情況,又稱為時效的暫停。

訴訟時效中斷是指已開始的訴訟時效因發(fā)生法定事由不再進行,并使已經(jīng)經(jīng)過的時效期間喪失效力。訴訟時效中止和中斷的法定事由?

我國民法通則第140條確認了訴訟時效中斷的情況和事由,訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起,訴訟時效期間重新計算。

我國《民法通則》第139條予以規(guī)定:“在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi),因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的,訴訟時效中止,訴訟時效從中止時效的原因消除之日起繼續(xù)計算。”什么是訴訟時效的延長?

訴訟時效延長是指人民法院查明權利人在訴訟時效期間確有法律規(guī)定之外有正當理由而未行使請求權的,適當延長已完成的訴訟時效期間。訴訟時效的延長是發(fā)生在訴訟時效屆滿之后,而不是在訴訟時效過程中,而且能夠引起訴訟時效延長的事由,是由人民法院認定的。延長的期間,也是由人民法院依客觀情況予以掌握。

行政行為

1.行政行為以其對象是否特定為標準,分為抽象行政行為和具體行政行為。抽象行政行為是行政主體針對不特定行政管理對象實施的行政行為,如行政規(guī)范性文件包括行政立法、決定、命令等;具體行政行為是指行政主體針對特定行政管理對象實施的行為。如具體行政處罰決定、行政強制執(zhí)行等。

2.行政行為以受法律規(guī)范拘束的程度為標準,分為羈束行政行為和自由裁量行政行為。羈束行政行為是指法律規(guī)范對其范圍、條件、標準、形式、程序等做了詳細、具體、明確的行政行為。自由裁量行政行為是指法律規(guī)范僅對行為目的、行為范圍等做一些原則性規(guī)定,而具體的條件、標準、幅度、方式等留給行政機關自行選擇、決定的行政行為。

3.行政行為以有無法定形式要求為標準,分為要式行政行為與非要式行政行為。要式行政行為指法律規(guī)定必須以某種方式或形式進行的行政行為。非要式行政行為是指法律未規(guī)定一定具體方式,而允許行政機關自行選擇的行政行為。

4.行政行為以其啟動是否需要行政相對人先行申請為標準,分為依職權行政行為與應請求行政行為。5.行政行為以有無限制條件為標準,分為附款行政行為與無附款行政行為。

6.行政行為以其對行政相對人利益的不同影響為標準,分為授益行政行為與不利行政行為。7.行政行為以是否改變現(xiàn)有法律狀態(tài)為標準,分為作為行政行為和不作為行政行為。8.行政行為以是否需要其他行為作為補充為標準,分為獨立行政行為和需補充行政行為。9.行政行為以其相對人的身份為標準,分為內(nèi)部行政行為和外部行政行為。

根本政治制度:

人民代表大會制度是我國的根本政治制度,是我國人民民主政權的組織形式,是根據(jù)馬克思主義的國家學說,結合我國的國情建立起來的,是同我國工人階級領導的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家性質(zhì)相適應的。它是我國人民管理自己國家的組織形式,是我國的根本政治制度。

為什么說人民代表大會制度是我國的根本政治制度呢?主要表現(xiàn)在兩個方面:第一,人民代表大會制度直接體現(xiàn)我國人民民主專政的國家性質(zhì)。第二,人民代表大會制度是建立其他有關國家管理制度的基礎。

基本政治制度:

1.民族區(qū)域自治制度是我國的基本政治制度。它是指我國在少數(shù)民族聚居地方實行的一項重要的政治制度。民族自治地方設立自治機關,依照憲法和法律的規(guī)定行使地方國家機關的職權和區(qū)域自治權。民族自治地方的自治機關實行人民代表大會制度。各民族自治地方的人民政府都是國務院統(tǒng)一領導下的國家行政機關。民族自治地方自治機關實行自治區(qū)主席、自治州州長、自治縣縣長負責制,分別主持本級人民政府的工作。

2.中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度是我國的又一基本政治制度。它是馬克思主義政黨理論和統(tǒng)一戰(zhàn)線學說與我國實際相結合的產(chǎn)物,是我國政治制度的一大特點和優(yōu)點。它的主要內(nèi)容包括:中國共產(chǎn)黨是執(zhí)政黨,是我國革命和建設事業(yè)的領導核心;各民主黨派是參政黨,與中國共產(chǎn)黨長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共;人民政協(xié)是各民主黨派、各人民團體和社會各方面代表人士組成的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織,其基本職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政。

堅持和完善民族區(qū)域自治制度和共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度,對于鞏固和發(fā)展廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,促進民族團結,維護祖國統(tǒng)一,共同推進我國的社會主義現(xiàn)代化事業(yè),具有重要意義。

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行政復議的受案范圍

1.內(nèi)部行政行為

2.對民事糾紛處理的行為。

國家行政機關

包括最高國家行政機關和地方國家行政機關,其中,最高國家行政機關即中央政府是國家行政機關的核心。我國的最高國家行

政機關是國務院,地方國家行政機關分為。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)、州或縣(市、區(qū))和鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級人民政府。國家行政機關是國家權力機關的執(zhí)行機關,各級國家行政機關都由本級人民代表大會產(chǎn)生,對本級人民代表大會及其常委會負責并

報告工作,受其監(jiān)督。下級國家行政機關受上級國家行政機關的領導,地方各級國家行政機關服從國務院的統(tǒng)一領導。

國家權力機關

代表統(tǒng)治階級、國家和人民行使統(tǒng)治權的機關。由于各國的國體、政體不同,國家權力機關的組成也不同。在專制國家,君主或獨裁者集中掌握國家權力,并通過其軍政官僚機構對國家實行統(tǒng)治與管理。在資本主義民主制國家,國家權力一般劃分為立法權、行政權、司法權三個部分,分別由立法機關、行政機關、司法機關行使。資本主義國家奉行“三權分立”原則,立法權、行政權、司法權相互分立,又相互制約與平衡。社會主義國家的國家權力機關是民主選舉產(chǎn)生的人民代表機關。我國的國家權力機關是人民代表大會,全國人民代表大會是最高國家權力機關,地方各級人民代表大會是地方各級國家權力機關。人民代表大會代表國家和人民的意志,集中統(tǒng)一掌握和行使國家權力,國家的行政、審判和檢察機關是國家權力機關的執(zhí)行機關。

審判機關

我國憲法規(guī)定,中華人民共和國人民法院是國家的審判機關,代表國家行使審判權。我國的審判機關是最高人民法院、地方各級人民法院和軍事法院等專門人民法院,其中最高人民法院是最高審判機關。

檢察機關

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關,行使國家的檢察權。人民檢察院由同級人民代表大會產(chǎn)生,向人民代表大會負責并報告工作。

人身權可分為【人格權】與【身份權】。

人格權(生命權、身體權、健康權、姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、隱私權)

人格權是指公民、法人具有法律上獨立人格必須享有的民事權

生命權

生命權是指人身不受傷害和殺害的權利或得到保護以免遭傷害和殺害的權利,取得維持生命和最低限度的健康保護的物質(zhì)必須的權利。也是人權最基本的權利。

身體權

身體權是指自然人對保持其肢體、器官和其他組織的完整而依法享有的權利。身體權有其獨特的保護范圍,對身體權的侵害行為,不以對身體的侵害造成生命、健康的損害為必要。

健康權

健康權是指自然人保持其正常的生理和心理的技能狀態(tài)和社會適應能力的權利。

姓名權

姓名權是指公民決定其姓名、使用其姓名和變更其姓名并要求他人尊重自己姓名的權利,是以姓名利益為內(nèi)容的權利。主要包括姓名的命名、使用、變更并排除他人的妨礙和侵害。

名稱權

名稱是指法人和其他組織在參與民事活動時,為區(qū)別于其他組織而為自己確立的一個特定標志。法人的名稱應能反映其營業(yè)性質(zhì)、業(yè)務活動及隸屬關系。

肖像權

肖像是指公民身體的外部表現(xiàn),并通過傳統(tǒng)美術和現(xiàn)代科學將人身體的外部表現(xiàn)在客觀上再現(xiàn),如通過雕塑、攝影、畫像等。肖像反映的事肖像者的真實形象和個性特征,所以肖像與特定人的人格不可分離。所以肖像權是公民對自己的肖像享有利益并排斥他人侵犯的一種人身權利,是以公民的形象、特征利益為內(nèi)容的人格權。

名譽權

名譽是指社會或他人對特定公民、法人的品德、才干、信譽、商譽、資歷、功績等方面的評價和總和。名譽權就是公民、法人依法享有的,有關自己的社會評價不受他人侵犯的一種人身權利。

隱私權

隱私權又稱個人生活秘密權,是指自然人不愿公開或讓他人知悉個人秘密的權利。

身份權

身份權是指公民或法人依一定行為或相互之間的關系所發(fā)生的一種民事權利。身份權作為一種民事權利,它不僅為權利人的利益而設立,同時也為相對人的利益而設立,因此權利人依法行使法律賦予的各項身份權利,也必須履行相應的法定義務。身份權主要有包括:親權、配偶權、親屬權等。

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